Римское право: Дигесты
С древнейших времен люди в процессе своей жизнедеятельности вступают
между собой в определенные отношения , большинство из которых регулируется
нормами права и соответственно называются правовыми отношениями.
Значительная часть правовых отношений возникают по поводу создания ,
приобретения , отчуждения , использования , передачи различного имущества и
т.п. Это имущественные отношения , они неоднородны и регулируются в
настоящее время различными отраслями права , в числе которых и гражданское
право Основным источником , из которого берет начало мировая правовая
культура , является Римское гражданское право. Одним из нормативных
документов регулирующих имущественные и связанные с ними неимущественные
отношения , на Украине , является Гражданский кодекс Украины ( ст. 1 ГК
Украины ) введенный в действие 1 января 1964 г. Рассмотрим поподробнее одну из кодификаций Римского права -
кодификацию Юстиниана или Дигесты. Дигесты, или Пандекты, представляют собой собрание отрывков из 2000
сочинений 39 наиболее выдающихся римских юристов, в основном тех которые
имели право официального толкования законов,9200 отрывков - фрагментов.
Дигесты делятся на 50 книг, книги- на титулы ( кроме 30-32 книг, которые не
имеют титулов ). Всего в Дигестах собрано 432 титула . Титулы делятся на
фрагменты , длинные фрагменты- на параграфы. Каждый фрагмент содержит
отрывок из сочинения одного юриста, в начале каждого указывается его имя и
название источника. Поэтому Дигесты принято цитировать так : Д.8.3.4-Д-
Дигесты, 8-книга, 3-титул, 4-фрагмент. Основным содержанием Дигест
являются фрагменты, относящиеся к частному праву. Наибольшее количество
фрагментов использовано из сочинений таких юристов: Ульпиана- 2462, Павла-
2083, Папиниана- 592, Помпония- 585, Гая- 535, Юлиана- 457, Модестина- 345. Гражданский кодекс , как и Дигесты , призван цивилизованно и в
строгом соблюдении закона регулировать гражданско-правовые отношения между
субъектами этих отношений. Споры возникающие при недобросовестном
исполнении своих обязанностей одной из сторон гражданско-правовых отношений должны решаться судом. Еще с времен Римской империи государство принимало
меры для соблюдения этого правила. В Дигестах было зафиксировано правило,
которое не разрешало применять силу для восстановления нарушенного права
, а её применение рассматривалось, как самоуправство, влекущее
неблагоприятные последствия. Так кредитор, захвативший имущество должника
для удовлетворения своих требований, обязан был имущество вернуть. При этом
он утрачивал право требования ( Д. 4.2.13. ). Собственник , утративший
владение своей вещью, а затем самоуправно отнявший её у фактического
владельца, обязан был её вернуть фактическому владельцу, при этом он
утрачивал право собственности на эту вещь ( Д. 8.4.7. ). Эта норма закона
зафиксированная в Дигестах была призвана сделать невыгодным решение споров
в обход суда. Способность человека быть носителем определённых прав и
обязанностей теперь называется правоспособностью ( ст. 9 ГК Украины ).
Римские юристы не имели соответствующего современному понятию определения
правоспособности, хотя использовали само понятие. Правоспособность как
способность человека быть носителем права возникает с момента его рождения.
Однако, как считали римские юристы , в некоторых случаях правоспособность
может возникнуть и до рождения ребенка. Юрист Павел писал : “ Кто
находится во чреве , охраняется , как если бы он находился среди людей ,
поскольку дело идет о выгодах самого плода “ ( Д. 1.5.7. ). Следовательно ,
если отец еще не родившегося ребенка умирает , то при разделе наследства
учитывалась доля для не родившегося. Римские юристы обращают внимание на то , что в отдельных случаях
имущество принадлежит не отдельным гражданам - физическим лицам , а
объединениям. Так юрист Марциан писал: “ Принадлежат совокупности , а не
отдельным лицам , например , находящиеся в общинах театры , стадионы и т.п.
“ ( Д. 18.6.1. ). Другой юрист Альфен приводит следующее наблюдение : если
в легионе с некоторым временем полностью обновился состав воинов , то
легион все же остается тем самым. То же и корабль , на котором в
результате ремонтов все части заменены. Он остается все тем же. Далее
Ульпиан провозглашает : “ В отношении декурионов или других совокупностей
не имеет значения , все ли остаются , или остается часть , или весь состав
переменился. Но если даже совокупность свелась к одному человеку , то
большей частью признается , что можно предъявлять к нему требования в суде
и он может предъявлять требования в суде , так как право всех
сосредоточилось в одном и остается имя совокупности. Если имеется долг в
пользу совокупности , то это не является долгом отдельным лицам “ ( Д.
3..4.1-2 ). Аналогичная норма закона есть и в ГК Украины - глава 2, в ней
четко определяются понятия физического и юридического лиц. Создание понятия
юридического лица и определение основных его признаков имеет корни в
Римском праве. Результатом длительного и довольно трудного развития идеи
юридического лица стало признание классическим правом следующих признаков
этого субъекта прав: а) в сфере гражданско-правовых отношений корпорации приравниваются к физическим лицам. Гай уже признал , что общины рассматриваются как частные лица ( Д. 50.16.16 ) ; б) выход из состава объединения отдельных лиц ни в коей мере не влияет на его юридическое положение ; в) имущество корпорации не является ни общей собственностью всех членов корпорации , ни её отдельных членов. Это обособленная от её членов собственность самой корпорации как особого субъекта прав ; г) корпорация от своего собственного имени имеет право вступать в любые гражданско-правовые отношения как с физическими , так и с юридическими лицами. Эти отношения осуществляются посредством физических лиц , уполномоченных на это в установленном порядке. Принципы этих норм Римского гражданского права просматриваются в ст.
23-38 ГК Украины. Статья 86 ГК Украины определяет право собственности в Украине, как
урегулированные законом общественные отношения по владению , пользованию и
распоряжению имуществом. Собственность в Украине выступает в следующих
формах: 1. частная; 2. коллективная;
3. государственная; Римское право отличало владение вещью на праве собственности , от владения вещью на других основаниях. Владение , основанное на праве ,- это уже не владение , а право собственности. Фактическое обладание вещью может быть основано не только на праве собственности , а на любом другом ( например , на договоре найма вещи ), но все равно не будет владением, поскольку основано на праве. Владение же как фактическое обладание вещью - это просто факт. Римские юристы слово “ владение “ - prossesio выводили от sedere - сидеть , оседать , а само владение от positio - поселение. “ Владение было названо ,- как говорит Лабеон ,- от оседаний ( будучи ) как бы поселением, так как оно естественно удерживается тем , кто на нем стоит ... “ ( Д. 41.2.1 ). Другой юрист Нерва- сын говорил , “ что и собственность на вещи произошла от естественного владения “ (Д. 41.2.1 ). Как мы видим Римские юристы знали договор найма и определяли его , как
передача имущества собственником нанимателю с целью извлечения прибыли.
Аналогичная норма имеется в главе 25 “ Имущественный наем “ ГК Украины в
этой главе определяются принцип , форма, сроки , обязанности сторон при
исполнении договора найма. Другой разновидностью прав на чужие вещи является залоговое право ,
возникшее в раннереспубликанский период. Единого термина для его
обозначения римляне не знали. Однако сущность залога оставалась постоянной
- обеспечение определенного обязательства. Таким образом , залог - это
средство обеспечения исполнения обязательства , устанавливающее вещное
право залогополучателя на предмет залога. Вещное право залогополучателя
заключалось не в пользовании чужой вещью , как это имеет место в других
правах на чужие вещи , а в праве распорядиться заложенной вещью в
соответствии с законом. Право распоряжения залогополучателя ограниченно
лишь правом продажи предмета залога ( Д. 13.7.4 ). При некоторых формах
залога кредитору принадлежало право владения предметом залога , иногда
право на присуждение собственности , пользования и получения доходов.
Залоговое право устанавливается передачей должником-залогодателем заранее
обусловленной вещи ( предмета залога ) кредитору-залогополучателю.
Залоговое право - это право кредитора в случае неисполнения должником
обязательств обратить взыскание на заранее определенную вещь , независимо
от того , у кого она находится . оно предпочтительнее других требований.
Эти основные принципы залога сохранились и до наших дней. Залог , как вид
обеспечения обязательств предусмотрен ст. ст. 176, 181 ГК Украины , которые
, как и Дигесты предусматривают право кредитора в случае невыполнения
должником обеспеченного залогом обязательства получить удовлетворение из
стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами.
Обязательственное право является основным разделом римского ( и любого
другого ) гражданского права. Оно регулирует имущественные отношения в сфер
производства и гражданского оборота. В источниках римского права
обязательство ( obligatio ) определяется следующим образом : обязательство
представляет собой правовые оковы , вынуждающие нас что-то исполнить
согласно законам нашего государства - obligatio est juris vinculum , quo
necessitate adstringimur alicujus covendae rei secundum nostrae civitatis
jura ( Д. 1.3.13 ). Понятие обязательств и основания их возникновения
предусмотрены ст.151 ГК Украины. В римском праве местом исполнения обязательств , определялось местом
возможного предъявления иска из данного обязательства , таким местом по
общему правилу считалось место жительства должника ( ответчика ) или Рим
по принципу : Roma communis nostrf patria est ( Д 50.1.33 )- Рим наше
общее отечество. Этот принцип частично сохранен в ст. 167 ГК Украины ,
которая говорит , что обязательство должно быть исполнено в месте
определенном в законе , договоре и т.п. из которого возникло обязательство,
а если место не определено то исполнение должно быть исполнено по месту
жительства кредитора- по денежному обязательству или по месту жительства
должника по всем другим обязательствам. Кроме личной собственности в Риме знали общую совместную собственность. Еще
древний классик Сцевола высказал идею собственности многих лиц на одну
вещь в идеальных долях - pars pro indiviso ( Д. 50.16.25 ). Идея получила
дальнейшее развитие, не может быть несколько прав собственности на одну и
туже вещь , но одно право собственности на одну и ту же вещь вполне может
принадлежать нескольким лицам , и тогда налицо право общей собственности ,
которое римские юристы называли communio или condominium. В ГК Украины
понятие общей собственности определяется ст. 112 , 113. Различают общую
долевую собственность ( собственность с определением долей ) и общую
совместную собственность ( без определения долей ). Возникновение и прекращение права собственности закреплено ст. 128 ГК
Украины. Согласно которой оно возникает с момента передачи вещи если иное
не предусмотрено законом. Право собственности может возникать только на
законных основаниях. Римские юристы писали в Дигестах , что изменить свою
владельческую волю было нельзя : nemo sibi causam prossessionis mutare
potest ( Д. 41. 23.19 ) - никто не может изменить сам себе основание
владения. Способ приобретения владения зависел также от и от характера
владения - добросовестное владение приобреталось одним способом,
недобросовестное - другим ( то же и в случаях законного и незаконного
владения). Из всего вышесказанного видно , что Дигесты , как и Римское право в общем
принадлежат к тем вершинам человеческой мысли , которые и сейчас , через
много лет после их создания , поражают свей грандиозностью.
|